Skip to content
Главная | Наследовательное право | Императивно-законное наследование в римском праве

Наследование в Римском праве

Список использованной литературы…………………………………………15 Введение. Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. В римском праве существовало два основания наследования — завещание и закон. При этом наследство могло переходить либо по завещанию, либо по закону, так как особенностью римского наследственного права являлась недопустимость сочетания этих двух оснований в наследовании после одного и того же умершего лица.

Поэтому в римском праве было недопустимо, чтобы одна часть наследства переходила по завещанию, а другая часть того же наследства — по закону. По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений. Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением завещания от первоначального формализма. В римском праве институт наследственного права занимает исключительное место.

Первый раз - легионами, второй - христианством, третий раз - правом. Римские юристы разработали и законодательно оформили основные положения наследственного права, которые до настоящего времени не потеряли своей актуальности. Римское наследственное право — предмет гордости его творцов. Благодаря разработанности этого института он интересен в разных сферах и с разных сторон. Именно поэтому я выбрала тему про наследование для своей контрольной работы. Наследованием называется переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам [1].

Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом всё имущество наследодателя или — при наличии нескольких наследников — определенную долю имущества как единое целое.

Исторические этапы развития римского наследственного права

Универсальный характер проявляется и в том, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том числе такие права и обязанности, о существовании которых наследник не знал. В римском праве известно сингулярное преемство, то есть предоставление лицу отдельных прав — так назывались легаты теория отказы. Наследование, возможно, было или по завещанию, или по закону если завещание не состоялось, признано недействительным, или наследник, назначенный в завещании не принимал наследства.

Недопустимо было сочетание этих двух оснований при наследовании после одного и того же лица, то есть переход одной части наследства по завещанию, а другой — по закону. Этим правом не обладали латины, лица alienijuris, если не они располагали peculiumcastrense и quasicastrense, и частные рабы, в то время как общественные рабы могли располагать mortiscausa половиной пекулиума.

Юридическое лицо не могло быть наследодателем. Физическое лицо, могущее быть наследодателем, получало этот статус в момент смерти [2]. Статус наследника при определенных условиях могло получить любое физическое лицо, даже рабы. Чтобы получить статус наследника, физическое лицо должно было жить в момент деляции, то есть в момент смерти наследодателя.

Исключение составляли потомки наследодателя, родившиеся после его смерти. Статус наследника могли получать и юридические лица. В постклассический период и церковь могла получить статус наследника [3].

Удивительно, но факт! В этом списке наследников не назван переживший супруг муж или жена.

Необходимо различать открытие наследства и вступление в него. Наследство открывается в момент смерти наследодателя; с открытием наследства для определенных лиц связано получение права приобрести наследство. Однако переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство. Основное значение в Древнем Риме имело наследование по завещанию secundum tabulas testamenti. Первостепенная роль наследования по завещанию сказывалась также на обозначении, которым пользовались, когда речь шла о втором виде наследования: Римские источники послужили также основой появления и другого термина — наследование по закону.

Остановимся более подробно на видах наследования. Завещанием в римском праве признавали не всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника. Такое назначение должно было быть в самом начале завещания. Завещание являлось односторонней сделкой, то есть оно выражало волю только завещателя. Завещание не являлось договором, так как выражение воли наследника имеет место не при совершении завещания, а только после смерти завещателя, как самостоятельный акт.

Наследование по закону

Односторонний характер завещания проявлялось также в праве завещателя в любое время односторонне изменить или отменить завещание [4]. Собственник имущества имел право сам определить, к кому и в каком объеме после его смерти должны перейти входящие в это имущество права и обязанности. Чтобы завещание приобрело юридическую силу, оно нуждалось в определенном оформлении.

Цивильное право допускало три различных способа составления завещаний: В праве постклассического периода было принято различать частные и публичные завещания.

Удивительно, но факт! Деление вещей на движимые rеs mоbilеs и недвижимые rеs immоbilеs пришло на смену разделению на манципируемые и неманципируемые. Главное, чтобы размер отказа не превышал стоимости того имущества, которое передается наследникам.

Частные завещания составлялись в присутствии семи свидетелей. Публичные завещания совершались перед магистратом, судом или императором. В завещании, прежде всего, определялись наследники, назначенные его составителем. Ее не имели недееспособные душевнобольные, малолетние, расточители , лица, осужденные за некоторые преступления, все подвластные, кроме воинов, за которыми признавалось право завещательного распоряжения военным пекулием.

Такой способности не имели лица, которые к моменту смерти не были зачаты, дети государственных преступников [5]. С другой стороны, назначить наследниками можно было лишь кого-нибудь из числа тех, кто обладал пассивной завещательной способностью; она не признавалась ни за перегринами, ни за объединениями юридическими лицами ; понятно, что её не было и у рабов.

Если завещание освобождало из рабства, то разрешалось здесь же назначить отпускаемого на свободу наследником по завещанию. Такой способности не имели лица, которые к моменту смерти не были зачаты, дети государственных преступников. Назначение наследника под условием допускалось, если условие было отлагательным. В этом случае наследство открывалось не в момент смерти, а при наступлении условия.

Условие отменительное не допускалось, так как это было не по римскому праву. Для того, чтобы совершенный акт имел юридическую силу завещания, он должен был определить наследников с указанием либо на передачу всего наследственного имущества одному наследнику, либо о выделении определенных долей каждому из них. Таким образом, завещание у римлян - строгое одностороннее формально-правовое распоряжение лица на случай его смерти, в котором обозначен наследник.

Если собственник не оставил завещания, которым определена судьба принадлежащего ему имущества на случай его смерти, то это имущество переходило к лицам, указанным в законе XII таблиц. Наследование по закону происходило всякий раз, когда из-за отсутствия завещания оно всецело определялось порядком, закрепленным в нормах действующего права. Наследниками по закону признавались лица, состоявшие в родстве с наследодателем. Римляне различали агнатское родство, основанное на общей подвластности родство не по крови, а по подчинению домовладыке , и когнатское родство, основанное на общности по кровному происхождению дети, внуки [6].

По мере разрушения патриархальных связей агнатское родство всё более вытесняется когнатским, а впоследствии и вовсе выходит из употребления. Цивильное право подразделяло законных наследников на три очереди эта очередность была закреплена законом XII таблиц: Агнаты, то есть лица, которые были в прошлом связаны с наследодателем отношениями подвластности и состояли бы в подобной связи, если бы не происшедшая ранее смерть их общего paterfamilias или если один из них не превратился в результате эмансипации в юридически самостоятельное лицо.

Если имелось несколько агнатов, то к наследованию призывался ближайший, то есть стоявший в кровном отношении к умершему ближе, чем прочие агнаты. Если он не принимал наследства, то оно не переходило ни к кому, и становилось выморочным, то есть действовал принцип однократности призвания к наследству. То есть при наследовании по закону не допускалось преемство. Только если после наследодателя не осталось агнатов к наследованию призывалась 3-я группа наследников - члены одного с наследодателем рода.

Когнаты, то есть кровные родственники умершего, а также бывший собственник вольноотпущенника в качестве его патрона. Как и во второй очереди, ближайший агнат вытеснял более отдаленного. Материально необходимым наследственным правом являлось право ближайших интестатных наследников получить определенную долю в наследстве, если не существовало причин для лишения их наследства.

вот императивно-законное наследование в римском праве было думать

Материально необходимое наследственное право при Юстиниане. Новеллой Юстиниан завершил оформление института материально необходимого наследственного права. В ней были точно установлены причины, по которым завещатель мог исключать из наследования необходимых наследников например, посягательство с их стороны на жизнь наследодателя. Если не существовало ни одной из причин для исключения из наследования, право необходимой доли имели все десценденты и асценденты, и, вероятно, братья и сестры decuius.

Для осуществления необходимых наследственных прав они применяли и далее querellainofficiositestamenti, a для получения того, что им полагалось согласно предписаниям actionadsuplendamlegitimam. Рассмотрим стадии наследования по римскому праву. Под открытием наследства понимается наступление фактов, ввиду которых принадлежавшее собственнику имущество становится наследственным и может быть принято лицами, для которых оно в этом качестве предназначено.

Нормы римского права связывали открытие наследства со смертью наследодателя. С точки зрения принятия наследства все наследники подразделялись на две категории: Свои наследники heredes sui , то есть проживавшие с наследодателем до момента его смерти; переход к ним имущества означал оставление его в той же семье, поэтому закон обязывал этих лиц к принятию наследства и исключал возможность отказа от него.

Их поэтому называли обязательными наследниками. Они именовались внешними или посторонними наследниками heredes extranei , так как они находились вне подвластности наследодателя и не образовывали совместно с ним единой семьи. Поскольку переход к наследникам этой категории выводил имущество за пределы данной семьи, закон не обязывал их к принятию наследства.

Поэтому они именовались добровольными наследниками. Вступление в наследство могло быть совершено следующим образом: Избежать такой неограниченной ответственности наследник мог только путем радикальной меры — непринятия наследства, если его пассив превышает актив. Эта льгота называется beneficiuminventarii. Но положение может быть и иное: Срок для принятия наследства в римском праве не был установлен. Однако принятие наследства являлось регламентированной процедурой.

При принятии наследства наследник должен был составить опись наследственного имущества. Моментом принятия наследства считался момент перехода всех прав и обязанностей наследодателя независимо от времени составления описи и факта ее окончания. В тех случаях, когда наследник умирал, пережив наследодателя и не успев принять наследство, его права на наследство переходили его наследникам. Такое принятие наследства в римском праве получило название наследственная трансмиссия. Таким образом, наследование в римском праве — это переход имущества умершего лица к одному или нескольким лицам.

Удивительно, но факт! Intеstаbilitаs подвергались лица, отказывавшиеся подтвердить действительность цивильной сделки, если участвовали в ней в качестве свидетелей или весовщиков. При Марке Аврелии и КоммодеОрфициевсенатус-консульт г.

Наследование - есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя или определенную долю имущества как единое целое. Универсальный характер наследования проявляются в том, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства, в том, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он не знал.


Читайте также:

  • Не хотят оформлять производственную травму
  • Как заполняется декларация 3 ндфл при ипотеке
  • Права и выплаты пенсионерам мвд
  • Соглашение о месте проживания детей после развода образец
  • Сроки исковой давности с другие сроки в семейном праве
  • Гарантийные обязательства на работы образец
  • Наследник по завещанию не знал о завещании